Читать «Наследственные споры» онлайн - страница 54

Анна Михайловна Андрияхина

Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация Десятого января две тысячи пятого года

Подпись:____________________________________________________ [36]

Для полноценного понимания такого правомочия наследника, как отказ от наследства, следует обратить внимание на то, что законодатель предусматривает право отказа не только от наследства, но и от завещательного отказа. Понятие завещательного отказа имеет легальное определение в ст. 1137 ГК РФ: завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). Завещательный отказ должен быть установлен в завещании.

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное. В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения ГК РФ об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами п. 5 ст. 1117 ГК РФ.

Так, в соответствии со ст. 1160 ГК РФ отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.

Законодатель при регулировании данного вопроса использует такую категорию, как приобретение, которая в свою очередь включает в себя принятие, указывая на то, что для приобретения наследства необходимо осуществить его принятие. Споры о принятии наследства, как и споры о наследовании, разрешаются в порядке искового производства. Поэтому при разрешении и рассмотрении таких дел следует руководствоваться общими положениями искового производства, с учетом особенностей данной группы споров. Сам процесс принятия устанавливается ГК РФ. Но не смотря на законодательное закрепление в данной области, очень часто возникают споры относительно принятия наследства. В качестве таковых признаются:

1) спор о разделе наследства;

2) спор о продлении пропущенного срока принятия наследства;

3) спор о признании отказа от наследства недействительным;

4) спор об исполнении завещания и многие другие.

Это лишь примерный перечень дел относительно принятия наследства.

Спор о разделе наследства является явным показателем возникновения разногласий между наследниками. При разрешении данного вопроса суд должен:

1) выяснить, кто из наследников в соответствии со ст. 1153 ГК РФ принял наследство;

2) привлечь их к участию в деле;

3) выяснить, какое конкретно имущество подлежит разделу;

4) выяснить, какова действительная стоимость такого имущества на период рассмотрения дела. [37]

В пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» закрепляется, что в соответствии со ст. 559 ГК РСФСР (ст. 1165 ГК РФ) при недостижении соглашения между наследниками, принявшими наследство, о его разделе такой раздел производится в судебном порядке. Разрешая эти споры, суды должны выяснять, кем из наследников в установленном законом порядке принято наследство, и привлекать их к участию в деле, а также выяснять, какое конкретно имущество подлежит разделу и какова его действительная стоимость на время рассмотрения дела. При разделе наследственного имущества применяются нормы, регулирующие общую долевую собственность.

При этом следует иметь ввиду, что:

1) в наследственную массу в установленных законом случаях могут включаться земельные участки, находившиеся в собственности либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в стоимости производственных фондов колхозов (совхозов) или акции на сумму этой доли, владельцем которых являлся наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое в силу ст. 213 ГК РФ может являться объектом права собственности гражданина;

2) поскольку ст. 1128 ГК РФ предусмотрено изъятие в применении правил наследования только в отношении вкладов граждан, находящихся в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации или Центральном банке Российской Федерации (Банке России), по которым наследодателем было сделано распоряжение на случай смерти, вклады граждан, находящиеся в других банках и кредитных учреждениях, наследуются в общем порядке, независимо от наличия завещательного распоряжения, если иное не будет специально предусмотрено законом;

3) не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю. Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели;

4) учитывая, что в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежавшее наследодателю на законных основаниях, суд не вправе удовлетворить требования наследников о признании за ними права собственности на самовольно возведенные строения или помещения;

5) суд не вправе выделить наследнику его долю в имуществе в денежном выражении, если возможен раздел в натуре и другие наследники возражают против выплаты компенсации.

Данные положения следует учитывать за некоторыми изъятиями, которые устанавливаются не ГК РСФСР, а ГК РФ и другими новыми законами.

Учитывая, что при рассмотрении таких споров могут быть затронуты интересы органов государственной власти или местного управления, в ведении которых находится, к примеру, земельный участок, суду следует известить соответствующий орган об имеющемся в производстве деле, с тем, чтобы он мог вступить в процесс, если сочтет это необходимым.